Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками да/нет

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками да/нет». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Вопросы, связанные с наследством, строго отрегулированы действующим законодательством. Так, основным источником права в данном случае выступает Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Раздел V данного нормативно-правового акта целиком регулирует наследственные правоотношения.

Как отказаться от вступления в наследство

Вступление в имущественные права со смертью наследодателя не является обязанностью наследника. Закон не обязывает человека принимать собственность покойного. В таком случае, наследник без притязаний на имущество в течение шести месяцев должен отказаться от наследственных прав.

Совершить это возможно двумя способами:

  • Написание заявления об отказе в нотариальном учреждении.
  • Никак не заявляться о вступлении в наследство.

Первый вариант регулируется гражданским законодательством. Вам требуется:

  • Составить заявление, в котором отразить информацию – ФИО, место регистрации, данные о нотариальной конторе, сведения об умершем (ФИО, число, когда умер, место последней регистрации, кем приходится умерший). Далее, формируется текст об отказе от имущества (полный или в пользу другого лица), число составления заявления и роспись.
  • Подать заявление в ту нотариальную контору, где открыто имущественное дело. Вы можете лично посетить офис, либо отправить письмо почтой или с помощью доверенного лица. В последнем случае, заявитель должен заверить свою роспись.

Способы и сроки принятия наследства

С правовой точки зрения особой сложностью дела данной категории не обладают, все зависит от представленных заявителем доказательств. Суд может установить факт принятия наследства, если наследник представит необходимые документы, а при их отсутствии докажет свои доводы иными доказательствами, в том числе с помощью свидетельских показаний. Но, как правило, суды оценивают все представленные по делу письменные и устные доказательства в их совокупности.

Заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается судом в порядке особого производства (статья 264 ГПК РФ).

Однако, если заинтересованные лица по делу (другие наследники) будут возражать против установления данного юридического факта, суд обязан оставить заявление без рассмотрения, поскольку между наследниками имеет место спор о праве.

В этом случае суд разъясняет заявителю его право обращения в суд в исковом порядке.

Соответственно, необходимо будет подавать исковое заявление об установлении факта принятия наследства, также в нем можно заявить второе требование – о признании права собственности на долю в наследстве.

Помните, что требование о признании права собственности на наследственное имущество в любом случае рассматривается судом исключительно в порядке искового производства.

Наследники, принявшие наследство, будут ответчиками по делу, и могут представлять свои возражения по делу и доказательства в их обоснование.

Решение суда об установлении факта принятия наследства будет основанием для выдачи нотариусом заявителю свидетельства о праве на наследство, а если суд признает за фактическим наследником право собственности на наследство (или его часть), право собственности будет зарегистрировано Росреестром на основании судебного акта, необходимости в получении свидетельства о праве наследство в этом случае не будет.

Нередки случаи, когда наследники по тем или иным причинам все же пропускают законный срок обращения к нотариусу для вступления в наследство. Как правило, эта проблема становится предметом рассмотрения в суде.

Принять наследство в судебном порядке по истечении срока его принятия можно двумя способами (в зависимости от обстоятельств):

  • Путем восстановления срока принятия наследства
  • Путем установления факта принятия наследства

Однако в законе есть оговорка о том, что принятие наследства по истечении 6-месячного срока после смерти наследодателя возможно и во внесудебном порядке, но при одном условии – остальные наследники, которые уже приняли наследство, должны дать на это свое письменное согласие (статья 1155 Гражданского кодекса РФ).

В этом случае судебное восстановление пропущенного срока вступления в наследство не потребуется.

Согласие остальных наследников в обязательном порядке должно быть оформлено в письменном виде в присутствии нотариуса, который ведет наследственное дело. А если письменные согласия наследников направляются нотариусу почтой или передаются через представителя, то подписи этих наследников должны быть заверены другим нотариусом.

При соблюдении указанных условий лицо, пропустившее срок принятия наследства, может наследовать наравне с другими наследниками.

В этом случае, нотариус аннулирует ранее выданные свидетельства о праве на наследство, перераспределяет доли в наследстве с учетом вновь вступившего наследника, и выдает новые свидетельства о праве на наследство.

Главным отличием данных видов правопреемства выступает различный объём приобретаемых прав. В случае универсального перехода права гражданин получает их все сразу, а при сингулярном – отдельные права.

При этом, в первом случае необходимо оформить единый передаточный акт, а при сингулярном правопреемстве можно оформить различные объекты наследства, руководствуясь положениями статьи 58 Гражданского Кодекса РФ и составив сразу несколько актов передачи.

На сегодняшний день к сингулярным прецедентам можно отнести следующие:

  • перевод долговых обязательств;
  • передача отступного;
  • а также переуступка требований.

Данный тип отношений формируется в юридической практике, когда при переходе объекта допускается возможность выбора.

В случае универсального правопреемства недопустима передача личной ответственности гражданина, который уступает свои права и обязанности. Например, к подобным случаям сегодня можно причислить материальную ответственность за то, что бывший владелец нанёс порчу земельному участку или помещению.

Касаемо перехода недвижимости, он невозможен в следующих случаях:

  • При переходе прав на ипотечное жильё, которое обременено залогом, а также на доли недвижимости, которые обременены сервитутом.
  • Не допускается переход процентов по задолженности в шестимесячный срок, с момента смерти заёмщика до получения прав на недвижимость его наследниками.
  • В случае доверительного управления, которое требует переоформления на нового собственника документации.

В случае ликвидации, а не реорганизации компании, её правоспособность теряет юридическую силу, а это значит, что переход владения – недопустим!

Под универсальным правопреемством подразумевается сочетание прав и обязанностей граждан, которые передаются от покойного собственника имущества к наследникам. Кроме того – при преобразовании правового лица, а также процессуальном правопреемстве.

В вышеописанной ситуации появляется подобие переуступки прав, то есть ситуации, при которой одно физическое или правовое лицо целиком получает состояние второго лица, которое покинуло гражданские отношения по причине:

  • Кончины;
  • Разорения учредительской организации;
  • Решения судебного органа;
  • Мирового соглашения.

Статья 1152 ГК РФ. Принятие наследства (действующая редакция)

1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Читайте также:  Компенсации инвалидам 3 группы в 2024 году

3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Чем отличается отказ и возложение, когда составляется завещание с условием?

Согласно Гражданскому кодексу отказ является переносом некоторых прав и обязанностей на тех или иных наследников. К примеру, наследник обязан будет предоставить третьему лицу возможность использования участка земли или квартиры.

Что касается завещательного возложения, то действия должны быть общественно полезными. К примеру, наследник должен будет содержать домашнее животное. Если уход будет не надлежащим, то все имущество может быть изъято.

Отличается отказ от возложения тем, что первое не носит имущественный характер, которым всегда сопровождается отказ. К тому же, при возложении не указывается, кто именно должен осуществлять действия. Когда наследников несколько, то все они должны принять на себя ответственность. Что касается отказа, то оно выполняется конкретным лицом.

Еще один момент — при возложении имущество и обязанности передаются в порядке наследования. Что касается отказа, то здесь такого перехода нет.

Свидетельство о праве на наследство

Получение свидетельства о праве на наследство — важный, но не всегда окончательный шаг (факт) по принятию наследства. При выдаче нотариус проверяет, является ли наследник (наследники) надлежащим или нет; указывает имущество, переходящее в порядке наследования. При этом права на имущество, подлежащее государственной регистрации, должны быть соответствующим образом зарегистрированы (например, право собственности на жилые помещения — в Росреестре). К сожалению, не всегда есть возможность в свидетельстве указать все имущество, которое принадлежало наследодателю.

Что касается долгов, то в подавляющем большинстве случаев в свидетельстве они не упоминаются, и не только потому, что их нет. Кроме того, как напоминает Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 26 мая 2012 г. № 9 (п. 7), получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, поэтому отсутствие такого свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве (ст. 134 ГПК РФ), возвращения такого искового заявления (ст. 135 ГПК РФ) или оставления его без движения (ст. 136 ГПК РФ).

Следует также отметить, что свидетельство — правоутверждающий, а не правообразующий документ. При этом свидетельство о праве на наследство имеет большое практическое значение.

На основании ст. 1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.

Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство при выявлении после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано. Ограничений количества дополнительных свидетельств закон не содержит.

Свидетельство о праве на наследство выморочного имущества выдается нотариусом уполномоченному органу Российской Федерации, субъекта Федерации и органу местного самоуправления.

Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство определены ст. 1163 ГК РФ. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При этом свидетельство может быть выдано и ранее указанного срока, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.

Предоставление документов нотариусу при получении свидетельства о праве на наследство зависит от способа наследования: по закону или по завещанию. В обоих случаях требуются документы о времени, месте смерти; о наличии сособственников, наличии арестов и обременений; документы об оценке наследственной массы; документы, подтверждающие права наследодателя на недвижимость (из Росреестра), на денежные кредиты (из банковских организаций), на ценные бумаги (из организаций, являющихся держателями реестра ценных бумаг) и т.д., а при наличии кредитов и других обязательств — подтверждающие документы от кредиторов; при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону — документы о браке, родственных (и иных) отношениях; при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию проверяется круг лиц, указанных в завещательном распоряжении, наличие лиц, имеющих обязательную долю.

Конечно же, в каждом конкретном случае наследники представляют нотариусу документы, которые считают важными и необходимыми, нотариус квалифицированно их анализирует и приобщает к наследственному делу или нет. При необходимости нотариус запрашивает недостающие документы, их представляют наследники.

Правовое регулирование вопроса

Приобретение наследства связано с осуществлением юридически значимой процедуры, согласно которой блага, усопшего отчуждаются иным лицам. По закону каждый гражданин, имеющий отношение к покойному, попадает в конкретную очередь, позволяющую претендовать на активы. Помимо этого, распределение может осуществляться согласно последней воле, изложенной завещанием.

Порядок действий и условия урегулированы ГК РФ (гл. 64, ст. 1110). Согласно последней, процесс завершается после оформления полной правопреемственности в отношении имущества. Распределение благ происходит единовременно, с сохранением состава и внешнего вида, полностью.

На практике это свидетельствует о том, что права и обязанности переходят к преемнику целиком, без возможности выбирать. Так, обозначенные правила действуют как в отношении предметов, так и долей. Если гражданин принял решение принять блага, то он не сможет избежать обременений, связанных с ними. Например, квартира была куплена умершим с оформлением ипотеки, а наследник не хочет выплачивать ссуду, проценты по ней. Однако для того, чтобы стать полноправным хозяином жилья, ему придется принять и задолженность.

Исключением выступают случаи, когда преемнику нужно выбирать, по какому основанию он будет принимать блага: по закону или завещанию. Выгодоприобретатель может вовсе отказаться от них, выбрать один из предложенных способов или сразу оба.

Если человек не хочет исполнять обязанности по кредиту умершего родственника, то он, как правило, заявляет о своем отказе. При наличии нескольких претендентов решения принимаются самостоятельно и лично. К слову, отказ или согласие одного из наследников никак не влияет на выбор остальных.

На принятие решения преемникам отводится полгода. Именно за это время придется подать заявку нотариусу. Она должна содержать согласие с принятием благ и обязанностей, которые были во владении у родственника либо отказ от них.

Ответы юриста на вопросы о фактическом принятии наследства

У нас одна регистрация с умершим. Мы последние 5 лет проживали в одной квартире. Что мне нужно сделать для вступления в наследство на квартиру?

При отсутствии других желающих получить имущество необходимо собрать обязательные документы, подтверждающие совместное проживание. Это могут быть квитанции на ваше имя об уплате коммунальных услуг, справка муниципалитета о совместном проживании, пояснения свидетелей, подтверждающие совместное проживание, копии договоров с компанией, управляющей домом. Каждый документ на ваше имя, который подтверждает ваше проживание в квартире, может служить доказательством. С этими документами и личным паспортом, паспортом умершего наследодателя предстоит обратиться в территориальное нотариальное отделение, куда направляется заявление на получение наследства.

У меня нет документов для подтверждения действий, необходимых для фактического принятия наследства. Но есть свидетели, которые могут подтвердить эти действия. Можно ли в таком случае претендовать на наследство?

Механизм принятия наследства

Суть наследования изложена в ст. 1110 Гражданского кодекса РФ. Она определяет этот процесс как универсальное правопреемство, в ходе которого имущество покойного переходит к его наследнику единовременно и в неизменном виде. На практике это означает, что весь объем причитающихся конкретному преемнику прав и обязанностей (даже в рамках одной доли), неотделим друг от друга и не может переходить в собственность по частям, выборочно или поэтапно. При этом из состава наследственной массы, согласно ст. 1112 ГК РФ, исключаются некоторые элементы правоспособности умершего.

Читайте также:  Какие документы нужны для открытия пивного магазина и сколько это займет времени?

Не наследуются права и обязанности, тесно связанные с личностью наследодателя:

  • неимущественные права;
  • нематериальные блага;
  • обязанность по выплате алиментов (за исключением уже существующей на момент смерти задолженности);
  • право на компенсацию вреда, причиненного здоровью и жизни другого гражданина и т. п.

Принятие собственности умершего осуществляется двумя способами: фактически или официально.

Фактическое приобретение считается свершенным при выполнении следующих действий по отношению к унаследованному имуществу:

  • управление;
  • использование;
  • охрана от посягательств третьих лиц.

Даже, если наследник начнет погашение задолженностей покойного или произведет фактическое приобретение хотя бы одного объекта наследования, вся остальная собственность в рамках положенной ему доли будет считаться принятой. Но право собственности на такое имущество государственной регистрации не подлежит по причине отсутствия свидетельства о праве на наследство. А получить его можно только при официальном оформлении у нотариуса. В этом и заключается главное преимущества второго способа принятия наследства.

Комментарий к статье 1152 ГК РФ

1. Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель.

Право на наследство (право наследования) возникает у каждого из наследников по завещанию или по закону на основании предусмотренных ГК юридических составов независимо от воли наследников: фактов, с которыми связано открытие наследства, фактов, с которыми связано призвание определенных лиц к наследству по завещанию (ст. 1118 — 1132, 1137 — 1140) или по закону (ст. 1141 — 1151). Но осуществить право на наследство невозможно помимо воли призванных к наследству наследников.

Субъективное право наследования включает возможности принять наследство или отказаться от наследства. Если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, он должен выразить свою волю путем принятия наследства.

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства

1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

от обязательной доли в наследстве (статья 1149);

если наследнику подназначен наследник (статья 1121).

2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, не допускается.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Вопрос о принятии наследства включает в себя следующие положения:

  • 1) понятие и значение «принятия наследства»;
  • 2) особенности принятия наследства как субъективного гражданского права;
  • 3) особенности принятия наследства как сделки;
  • 4) порядок принятия наследства;
  • 5) последствия принятия наследства.
  • 1. Определение понятия «принятие наследства». Принятие наследства – это совершение определенных действий, направленных на приобретение наследства. Это субъективное гражданское право наследника. В случае его осуществления принятие наследства становится сделкой.

Значение принятия наследства. Принятие наследства – необходимое условие для его приобретения. Исключением из этого правила является принятие выморочного имущества (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Судебная практика по статье 1152 ГК РФ

Определение Верховного Суда РФ от 23.01.2017 N 306-ЭС16-18915 по делу N А65-1852/2016

Исследовав, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями , , Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Закона об акционерных обществах и учтя разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 90, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и разъяснения, изложенные в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», суд правомерно отказал в удовлетворении заявленных требований.

Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2017 N 310-ЭС16-20075 по делу N А08-7076/2015
Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2017 N 310-ЭС16-20599 по делу N А08-7084/2015

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, руководствуясь статьями , , , , , , Гражданского кодекса и разъяснениями, изложенными в пунктах 12, 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практики при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», суд отказал в удовлетворении заявленных требований, исходя из того, что переход права собственности к обществу «Русагро-Казинка» на спорный объект недвижимости от общества «Оскольские просторы» в силу закона подлежал государственной регистрации, но не был осуществлен, в связи с чем не были подтверждены надлежащим образом правопритязания истца на приобретенное имущество.

Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 N 428-О

СТАТЬЕЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И АКТОМ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

Определение Верховного Суда РФ от 13.04.2017 N 306-КГ17-3032 по делу N А55-28430/2015

При таких обстоятельствах, руководствуясь частью 1 статьи 198, частью 4 статьи 200, частью 2, 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частями 1, 2 статьи 16, частями 2, 3 статьи 20 Закона о кадастре, пунктом 4 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции требования удовлетворил.

Определение Конституционного Суда РФ от 28.03.2017 N 616-О

Положения пункта 4 статьи 218 и пункт 4 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил данного Кодекса не следует иное.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11.04.2017 N 87-КГ17-1

При этом суд указал, что отсутствие свидетельства о праве собственности на наследство у ответчика не означает утрату им права на наследственное имущество. Тот факт, что ответчиком не получено свидетельство о праве собственности и не совершены действия по регистрации права собственности, не может явиться основанием для признания права собственности истца на имущество в порядке ст. Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку ответчик принял наследство после смерти Мукатина А.Д. в соответствии со ст. ст. — Гражданского кодекса Российской Федерации.

Читайте также:  Доля в квартире: кто покупает и как продать

Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 20.04.2017 N 4-КГ17-9

В соответствии с пунктами 1, 2 и 4 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25.04.2017 N 33-КГ17-6

В силу пункта 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения наследства наследник должен его принять.

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (пункт 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации).

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 23.05.2017 N 5-КГ17-77

Поскольку, как полагает истец, она ранее фактически и юридически вступила в наследственные права на имущество, оставшееся после смерти своей матери, унаследовав счета в банке, то, соответственно, в силу статьи и пункта 2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, она также унаследовала и 1/2 доли в праве собственности на указанную квартиру, а далее, получив оставшуюся 1/2 доли в праве собственности в дар по договору дарения квартиры от 25 апреля 2015 года, является полноправным собственником всей квартиры. В целях оформления соответствующих документов она обратилась к нотариусу г. Москвы Федоренко О.А. о выделе доли ее матери Фармаковской М.А. и выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на долю спорной квартиры, однако нотариусом вынесено постановление об отказе в совершении нотариального действия.

Можно принять наследство под условием с оговорками

С первого взгляда вышеописанная процедура кажется предельно простой: хочешь – принимаешь недвижимое или движимое имущество, а хочешь – нет.

Однако, довольно часто, желаемые материальные блага отягощены такими обязательствами бывшего собственника, которые очень сложно выполнить сразу.

Естественное желание наследника – принять лишь часть наследства, отказавшись от нежелательной доли. Есть ли в законодательстве России решения данного вопроса?

Сразу отметим, что позиция законов в этом случае однозначна и строга. Так, согласно положениям и нормам, описанным в статье 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации, в России не допускается наследование с оговорками. При этом, нельзя и ставить условия, принимая или отказываясь от собственности. Принимая часть наследства, гражданин тем самым автоматически соглашается принять свою долю в полном объёме.

Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Принятие наследства — это одностороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, определенными законодательством. Наследство может быть принято наследниками, призванными к наследованию по завещанию и (или) по закону. Лица, которые могут быть призваны к наследованию, указаны в ст. 1116 ГК РФ.

Принятие наследства — это право наследника. Наследник также вправе не принимать наследство или отказаться от него. Принять наследство можно только после его открытия. Днем открытия наследства является день смерти гражданина (ст. ст. 1113,1114 ГК РФ). Лицо, принявшее наследство, приобретает соответствующие права и обязанности в отношении унаследованного имущества.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня принятия им наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Самостоятельно принять наследство могут наследники, обладающие дееспособностью в полном объеме. Таковыми являются:

  • лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста;
  • лица, вступившие в брак до достижения восемнадцати лет;
  • эмансипированные несовершеннолетние.

Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя (ст. 26 ГК РФ).

От имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних) граждан и граждан признанных судом недееспособными, наследство принимают их законные представители: -от имени малолетних — их родители, усыновители или опекуны (ст. ст. 28 и 32 ГК РФ); -от имени граждан, признанных судом недееспособными, — их опекуны (ст. ст. 29 и 32 ГК РФ).

На принятие наследства несовершеннолетними гражданами от 14 до 18 лет; гражданами, ограниченными судом в дееспособности; законными представителями малолетних и граждан, признанных судом недееспособными, предварительное разрешение органов опеки и попечительства не требуется (ст.

Статья 1171 ГК РФ. Охрана наследства и управление им

  1. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, указанные в статьях 1172 и 1173 настоящего Кодекса, и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им.
  2. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания (статья 1134), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.
    Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.
  3. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.
  4. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 1154 и пунктом 2 статьи 1156 настоящего Кодекса, не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства.
    Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания.
  5. В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.
  6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате. Предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом устанавливаются Правительством Российской Федерации.
  7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты соответствующим должностным лицом.


Похожие записи:

Напишите свой комментарий ...